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illecito violenza sessuale-L abuso sessuale è, in base alla spiegazione del codice penale nazionale[1], l imposizione tramite maltrattamento o intimidazione a commettere o tollerare azioni sessuali. In tale ambito ci si riferisce di solito anche all atto di stuprare o (nell ipotesi si verifichi il rapporto corporeo) di sopruso carnale.

Lo stupro è ritenuto un pesante reato per la maggior parte delle legislazioni ed ha particolari problematicità per quanto concerne la sua soppressione sul piano penale. È ritenuto anche uno strumento di pressione psichica da adottare sugli abitanti dei Paesi occupati e perciò ritenuto in questo caso anche un reato criminale di guerra.

Non c è consenso sulla differenza tra stupro e altri metodi di brutalità che riguardino la sfera sessuale di uno o di tutti e due i soggetti implicati. Qualche legislazione definisce apertamente stupro ogni forma di azione sessuale imposta, altre soltanto quelle azioni che implicano l unione riproduttiva fra l organo sessuale maschile e femminile.

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Altri invece riducono l ambito a quelle circostanze in cui è il maschio che obbliga una femmina. Ulteriori abusi riguardanti le parti del corpo sessuali in differenti modi possono essere catalogati come illeciti a sfondo sessuale.

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In qualche sistema legislativo, lo stupro può essere compiuto usando arnesi, oltre che propri organi corporei, contro le parti sessuali della propria preda.

Generalmente, in ogni caso, il significato più diffuso di abuso sessuale si riferisce sia allo stupro sia all azzardato stupro, e tale è il senso dell espressione anche nella nostra trattazione e in gran parte dei documenti qui riportati.

Da un primo punto di vista, bisogna tenere a mente che fattore basilare dell organizzazione (vocabolo che ha la medesima accezione in tutti gli illeciti di associazione) è la preparazione di strumenti, anche elementari, allo scopo di compiere crimini.

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Questo è difatti ciò che spiega la più intensa rigidità delle sanzioni che contraddistingue gli illeciti di associazione in rapporto a quelli obiettivo in compartecipazione apparente tra loro.

Del resto, anche se nella prassi la sussistenza di una struttura associativa é dedotta dal compimento di illeciti da parte dei suoi membri, è continuamente detto che, per l esistenza dell illecito associativo, non è preteso il compimento dei reati-obiettivo.

La Corte di Cassazione ha precisato in più che l elemento costitutivo dell illecito di associazione non può evincersi dal fatto che tre o più individui abbiano compiuto, congiuntamente, un insieme di azioni illecite, poiché l intesa va verificata in sé.

Per quanto concerne le difformità con la mera partecipazione di individui, tralasciando che é domandato un limite minimo di almeno tre soggetti per far nascere la struttura associativa, nella compartecipazione l intesa è fortuita e casuale, ossia riguardante il solo compimento di uno o più illeciti, e si consuma con l attuazione di questi ultimi.

Nell illecito di associazione, al contrario, il patto delinquenziale permane anche per il compimento del progetto criminoso (si definisce fattore di stabilità della struttura associativa).

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Permane dunque la minaccia per la comunità, che motiva la pesante punizione penale. Conformemente a ciò che vige riguardo alla partecipazione negli illeciti, l implicazione del singolo membro può essere provata anche nel caso in cui egli non abbia partecipato a nessuna delle azioni delinquenziali dell organizzazione. Contemporaneamente, i membri non possono essere considerati, soltanto per questo, partecipanti allo specifico illecito-obiettivo: la loro particolare implicazione va verificata, per non imbattersi nell infrazione dell art. 27, comma 1, Cost. (individualità dell imputabilità penale).

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La materia delle trasgressioni nel settore amministrativo è assai più articolata in rapporto al ramo del diritto penale. Per esempio, se si querela un soggetto per illecito di furto qualora l azione compiuta configura, in verità, una rapina, il magistrato baderà ad attribuire a quell evento la corretta conformazione giuridica e la querela non sarà annullata.

All opposto, nel caso in cui si compie uno sbaglio analogo sul piano amministrativo, la procedura sarà invalidata.

Questo è il motivo per cui il funzionario di Polizia ha concretamente “spavento” a impugnare un reato di tipo amministrativo. Per impugnare deve essere informato dettagliatamente sulla legge infranta, deve essere in grado di esporre il caso in modo corretto, deve avere cognizione della consistenza della punizione che il responsabile deve scontare, deve identificare l organo di competenza e indicare anche a chi deve essere corrisposta l ammenda.

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Nel caso in cui il funzionario tralasci o commetta un errore su una di queste informazioni nel verbale, esso non è valido. Per questi motivi nel nostro Paese si impugna un esiguo numero di infrazioni di tipo amministrativo.Ma che cos è il reato di tipo amministrativo? Fino all anno 1967 la legislazione italiana non contemplava l esistenza di reati di questo tipo, eccetto quelli di disciplina.

Ogni infrazione costituiva un illecito. Dunque, fino all anno 1967, l abbandono della vettura in divieto di fermata costituiva un illecito perseguito con la multa imposta dall organo giudiziario. Il sistema legislativo si basava sul fattore fondamentale della ripartizione dei poteri secondo cui quello legislativo fa le leggi, quello esecutivo e amministrativo governano e quello di tipo giudiziario sanziona chi infrange le norme. Il reato di tipo amministrativo costituisce una “assurdità” in rapporto a tale concezione poiché gli enti di Pubblica Amministrazione elaborano le disposizioni, le adottano e provvedono alle punizioni per la loro infrazione, subentrando agli organi giudiziari. La prima norma di depenalizzazione di tutto il sistema di leggi italiano è costituita dalla disposizione del 3 maggio 1967 n. 317, denominata <>.

La depenalizzazione è stata immessa poiché l organo legislativo ha riconosciuto l importanza del fatto che gli organi giudiziari non potevano più offrire soluzioni ad un insieme di infrazioni e azioni che, sebbene illegittime, non suscitavano agitazione sociale. Ci si riferiva alla concezione dei c.d. illeciti di bagatella, ossia quegli illeciti che non provocano preoccupazione sociale. Su questa scia si sviluppa la propensione di numerosi atenei a indicare l infrazione di tipo amministrativo come un supplemento “bagatellare” delle leggi penali. In realtà attualmente, sotto il profilo della legittimità ambientale territoriale, è il settore penalistico a ricoprire il ruolo di complemento del diritto dell amministrazione e non al contrario.

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Per quanto concerne il responsabile, l inizio della disposizione non ammette che possa essere responsabile del reato di acquisizione di merce rubata chi ha compiuto l illecito da cui i beni derivano. Quindi chi ordina il reato ipotizzato partecipa alla sua esecuzione come fomentatore ed è sanzionabile per questo ruolo, laddove il consecutivo comportamento di ricevimento ha importanza come semplice post factum non sanzionabile. Il bene di tipo concreto è composto da contanti o oggetti derivanti da reato.

La dottrina giurisprudenziale vi include le prestazioni, le fonti energetiche o sistemi di know how, laddove c è disaccordo sul tema dei beni immobili. Come sarà chiarito in sub 2a, si è dibattuto se la terminologia usata sia riferibile soltanto al guadagno o costo dell illecito o si applichi anche ai beni che ne rappresentano guadagno o effetto. Il fattore individuale è contrassegnato dalla cognizione della derivazione criminosa, che non vuol dire cognizione minuziosa dei responsabili e delle circostanze dell illecito ipotizzato, ma mera consapevolezza della natura illegittima, di qualsiasi tipo essa sia. Si dibatte (vedi sub b), se l acquisizione di merce rubata possa includere l incertezza. Per di più l art. 648 c.p. stabilisce l intenzione particolare dello scopo di guadagno. La generalità del vocabolo permette di includervi ogni beneficio (anche di tipo politico o etico). Si dibatte se il guadagno debba avere carattere di iniquità.

Nel caso opposto anche chi riscuote i contanti di derivazione illegittima dietro retribuzione di una somma sarebbe sottoposto a punizione. Oltre a questa ipotesi, è insignificante la natura del fine con cui il responsabile attua l acquisizione. Questo vuol dire che chi acquista coscientemente dal mercante itinerante beni con marchi chiaramente simulati completa la fattispecie del pesante illecito ex art. 648 c.p. Per estromettere questi gravissimi effetti, una parte della dottrina giurisprudenziale ha provato a contestare il carattere illegittimo di questa tipologia di contraffazione dei marchi peculiari. Difatti le specificità delle circostanze di compravendita (sede, modalità e costi) manifesterebbero chiaramente le caratteristiche dell oggetto: conseguentemente si avrebbe un caso di falso scortese innocuo e l acquisizione dei beni falsificati sarebbe legittima.

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Tale impostazione è stata in seguito negata da posteriori giudizi, per cui la manifesta falsificazione non può essere dedotta da condizioni non riguardanti direttamente il bene oggetto della falsificazione. Conseguentemente in talune circostanze ha agito l organo legislativo per depenalizzare l atteggiamento di chi compera per scopi unicamente individuali (vedi sub d). Concludendo, rispetto alle relazioni con le fattispecie congiunte, si può in linea di massima asserire che l acquisizione di merce rubata è diretta a far subentrare le supposizioni che criminalizzano particolarmente l accoglimento di uno specifico oggetto di derivazione illegittima. Per esempio, in attuazione del fattore di specialità ex art. 15 c.p., gli artt. 453, n. 3/4 e 455 c.p., che puniscono chi compera, riscuote o è in possesso di banconote falsificate o modificate allo scopo di farle circolare, finiscono per imporsi rispetto all art. 648 c.p.